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中國刑法對盜竊罪的說法正確的是

在線問法 時間: 2024.01.15
305

關于定罪,下列說法正確的是( )。

【答案】:B

本題考查刑法。

A項錯誤,根據(jù)《刑法》第二百六十四條規(guī)定:“盜竊公私財物,數(shù)額較大的,或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金…”。根據(jù)《關于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款規(guī)定:“盜竊公私財物價值一千元至三千元以上、三萬元至十萬元以上、三十萬元至五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十四條規(guī)定的‘數(shù)額較大’、‘數(shù)額巨大’、‘數(shù)額特別巨大’?!痹擁椫?,楊某盜竊60元未達到“數(shù)額較大”的標準,不構成盜竊罪。

B項正確,搶奪罪,是指以非法占有為目的,乘人不備,公開奪取數(shù)額較大的公私財物的行為。本罪侵犯的客體是公私財物的所有權,而不危害人身安全。該項中,于某將乙?guī)У梗宜こ芍貍?,侵犯乙的人身權利,危害乙人身安全,故超出搶奪罪的范疇,屬于搶劫罪。

C項錯誤,《刑法》第二百六十九條規(guī)定:“犯盜竊、詐騙、搶奪罪,為窩藏贓物、抗拒抓捕或者毀滅罪證而當場使用暴力或者以暴力相威脅的,依照本法第二百六十三條的規(guī)定定罪處罰?!痹擁椫?,年滿16歲的李某在商場實施搶奪行為,為抗拒抓捕當場使用暴力,導致保安死亡,其行為構成轉(zhuǎn)化型搶劫罪,其刺死保安的行為包含在搶劫罪內(nèi),不單獨定罪(故意殺人罪)。

D項錯誤,《刑法》第十七條第二款規(guī)定:“已滿十四周歲不滿十六周歲的人,犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強奸、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投毒罪的,應當負刑事責任?!痹擁椫?,趙某未滿16周歲,其綁架丁并將丁殺害的行為,不構成綁架罪,但構成故意殺人罪。

故正確答案為B。

關于刑法的解釋,以下說法正確的是?

【答案】:A

A。A:盜竊的犯罪對象當然是他人的財物。注意:自己所有,但處于他人合法占有下的財物屬于他人財物。B是擴張解釋。C:這兩種解釋都可以使用,但在同一時間,對法條的同一個概念不能同時進行這兩種解釋。D:可以使用的解釋方法得出的結(jié)論也未必正確。

下列關于盜竊罪的認定,說法正確的一項是:

【答案】:D

A項是錯誤的。理由在于,甲是盜竊的間接正犯。對于間接正犯而言,被利用人盜竊既遂,間接正犯就成立既遂。

B項是錯誤的。理由在于,盜竊與詐騙的區(qū)別在于,行為人取得財物是否是因為“被害人基于認識錯誤的處分”。顯然,本案中張某并沒有處分自己手機的意思。

C項是錯誤的。理由在于,根據(jù)《兩高關于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》(2013)第三條規(guī)定,在公共場所或者公共交通工具上盜竊他人隨身攜帶的財物的,應當認定為“扒竊”??梢?,扒竊的對象是他人“隨身攜帶的財物”。

D項是正確的。理由在于,“入戶盜竊”的既遂標準與普通盜竊相同,即獲得財物。如果未獲取財物,則成立盜竊的未遂。

關于盜竊罪,下列說法正確的有( )

【答案】:D

盜竊罪,是指以非法占有為目的,竊取數(shù)額較大的公私財物或者多次盜竊公私財物的行為。本罪的主體是自然人,且只能是16周歲以上的具有刑事責任能力的自然人,單位不能成為本罪的主體,單位有關人員為了謀取單位利益組織實施盜竊行為,情節(jié)嚴重的,以盜竊罪追究直接責任人員的刑事責任。因此,A、B項不正確。構成盜竊罪包括兩種情況,一種是竊取數(shù)額較大的公私財物,另一種是多次盜竊公私財物的行為,“數(shù)額較大”,是指個人盜竊公私財物價值人民幣500元至2000元以上的?!岸啻伪I竊”,是指1年以內(nèi)入戶盜竊或者在公共場所扒竊3次以上的。因此說數(shù)額較大是盜竊罪的必備要件的說法是錯誤的,因此,C項不正確?!缎谭ā返?64條規(guī)定:“盜竊公私財物,數(shù)額較大或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的,處3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)?!庇稍摋l規(guī)定可知,D項正確。

下列表述中,符合我國刑法關于盜竊罪規(guī)定的是( )。

【答案】:B

本題主要考查法律常識,主要考查刑法分則中的關于盜竊罪的規(guī)定。

A項:錯誤,攜帶兇器盜竊是指攜帶槍支、爆炸物、管制刀具等國家禁止個人攜帶的器械盜竊,或者為了實施違法犯罪攜帶其他足以危害他人人身安全的器械盜竊的。攜帶兇器盜竊不需要犯罪嫌疑人或被告人向被害人明示。如果行為人向被害人故意展示其隨身攜帶的兇器,則可能涉及搶劫犯罪。

B項:正確,扒竊是在公共場所或者公共交通工具上盜竊他人隨身攜帶的財物的。

C項:錯誤,多次盜竊是指2年內(nèi)盜竊3次以上的。

D項:錯誤,入戶盜竊是指非法進入供他人家庭生活,與外界相對隔離的住所盜竊的,出租屋也算入戶盜竊。

故正確答案為B。

關于盜竊罪,下列哪些選項是正確的?( )

【答案】:ABCD

依據(jù)《刑法》第264條規(guī)定,盜竊罪的主觀方面只能是故意,且具有非法占有的目的。非法占有目的由“排除意思”與“利用意思”構成。以下情形應認定為具有排除意思:(1)行為人雖然只有一時使用的意思,但沒有返還的意思,相反,具有在使用后毀棄、放置的意思而竊取財產(chǎn),由于具有持續(xù)性地侵害他人對財物的利用可能性的意思。應認定為具有排除意思,故A選項成立盜竊罪。(2)行為人具有返還的意思,但具有侵害相當程度的利用可能性的意思時.由于存在嚴重的社會危害性,應肯定排除意思的存在,因此B選項成立盜竊罪。(3)行為人具有返還的意思,而且對被害人的利用可能性的侵害相對輕微,但具有消耗財物中的價值意思時,由于對作為所有權內(nèi)容的利益造成了重大侵害,應肯定存在排除意思,因此C項成立盜竊罪。利用意思,指遵從財物可能具有的用法進行利用處分的意思。注意利用意思不限于遵從財物的經(jīng)濟用途進行利用、處分的意思。因此D項丁的行為成立盜竊罪。

下列犯罪,說法正確的是()。

【答案】:A、B、C

根據(jù)(刑法》第264條的規(guī)定,盜竊罪是指以非法占有為目的,秘密竊取公私財物數(shù)額 較大或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊公私財物的行為。一般情況下,盜竊自己的財物不成立盜竊 罪,但是,如果盜竊本人已經(jīng)被依法扣押的財物,或偷回本人已經(jīng)交付他人合法持有或保管的財物,以致他人因 賠償費任而遭受財產(chǎn)損失,也構成盜竊罪。A選項中王某屬于盜竊他人合法占有自己財物的情形,已構成盜竊 罪,故A正確,侵占罪,是指以非法占有為目的,將他人的交給自己保管的財物、遺忘物或者埋藏物非法占為己 有,數(shù)軸較大,拒不交還的行為。B選項中張某將代為保管的他人之物非法占為己有,故構成侵占罪,B正確。詐 騙罪是指以非法占冇為R的,用虛構亊實或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。C選項中李 某以欺詐形式取得財物,構成詐騙罪,故C正確?!缎谭ā返?38條第3款明確規(guī)定,“為索取債務非法扣押、拘禁 他人的依照非法拘禁罪的規(guī)定處罰。D選項中趙某為索取工錢,非法拘禁、扣押他人,屬非法拘禁罪。故本題答案選ABC。

下列犯罪,說法正確的是()。

【答案】:A、B、C

【答案】ABC。解析:盜竊罪是指以非法占有為目的,盜竊公私財物,數(shù)額較大的,或者多次盜竊、人戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的行為。張三雖然偷回的是自己的電腦,但是其電腦已經(jīng)借給朋友,故再將電腦偷回,構成盜竊罪。故A選項正確。

《刑法》第270條規(guī)定,侵占罪是指以非法占有為目的,將他人的交給自己保管的財物、遺忘物或者埋藏物非法占為己有,數(shù)額較大,拒不交還的行為。李四的行為屬于侵占罪,故B選項正確。

詐騙罪是指以非法占有為目的,使用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。C選項符合詐騙罪的要求,說法正確。

D.選項中,綁架罪和非法拘禁罪二者犯罪的主觀目的不同。綁架罪中行為人主觀目的是為了索取他人財物或謀求其他不法利益(如逃避追捕、要求司法機關釋放罪犯等),而非法拘禁罪的主觀目的是出于解決某種民事糾紛,包括婚姻家庭矛盾和經(jīng)濟糾紛,常見的如追討合法工資或法律未予保護的賭債、髙利貸等。顯然D項中趙六構成非法拘禁罪。D項說法錯誤。

故本題答案選ABC。

關于盜竊罪的理解,下列哪一選項是正確的?

【答案】:D

【考點】盜竊罪

【解析】本題主要考查《刑法修正案(八)》對盜竊罪的新規(guī)定。刑法原來規(guī)定要構成盜竊罪。必須是盜竊數(shù)額較大(通常為1000元)或者雖然沒有達到數(shù)額較大,但是多次盜竊的(通常指一年內(nèi)盜竊3次以上的)?!缎谭ㄐ拚?八)》第39條規(guī)定:“盜竊公私財物,數(shù)額較大的,或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金…”根據(jù)這一規(guī)定,多次盜竊的不要求數(shù)額較大;入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的,既不要求多次盜竊,也不要求數(shù)額較大。所以,扒竊他人衣服口袋里的200元錢也能構成犯罪。所以,選項D是正確的?!皵y帶兇器盜竊、扒竊的”從文字上看有歧義,既能被理解為“攜帶兇器盜竊”和“扒竊(不要求攜帶兇器)”,也能被理解為“攜帶兇器盜竊”和“攜帶兇器扒竊”。根據(jù)立法本意,此處的扒竊不要求攜帶兇器。故,選項A錯誤?,F(xiàn)行法律上沒有明確規(guī)定“扒竊”的定義。從學理上來看,“扒竊,指采用掏包、割包、拎包的方式竊取他人隨身攜帶的財物的犯罪,是盜竊的一種特殊方式?!卑歉`具有以下特點:(1)手段:通常為掏包、割包、拎包等,手段隱蔽。(2)對象:隨身攜帶的他人物品,以現(xiàn)金為主,包括金銀飾品、手機、證件等其他重要物品。(3)犯罪具有流動性,扒竊地點一般發(fā)生在人多擁擠的商店、市場、車站、碼頭、影劇院以及公共汽車、電車、火車等公共交通場所。但也并非只能在公共場所發(fā)生。所以,扒竊并非“僅限于竊取他人衣服口袋內(nèi)體積較小的財物”,選項8錯誤。由于《刑法》對“多次盜竊、人啟盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的”沒有規(guī)定犯罪數(shù)額,所以實踐中有人認為“扒竊時即使竊得一張白紙也成立盜竊罪既遂”。這種觀點是不正確的。雖然《刑法》沒有規(guī)定犯罪數(shù)額。但是我國《刑法》第13條規(guī)定:“依照法律應當受刑罰處罰的,都是犯罪,但是情節(jié)顯著輕微危害不大的,不認為是犯罪。”這表明:某些行為即使按照分則的規(guī)定構成犯罪,但如果“情節(jié)顯著輕微危害不大的”,也不認為是犯罪?!缎谭ā返?3條是總則的規(guī)定,對分則具有指導和約束作用。所以。在盜竊罪的認定上也要遵守本條的規(guī)定。選項C中“只竊得一張白紙”顯然屬于“情節(jié)顯著輕微危害不大的”,所以不應當構成盜竊罪。選項C是錯誤的。

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